Если наследник не хочет вступать в наследство

Юрист поможет разобраться с ситуацией, если наследник не принимает наследство

Основание. ГК РФ ст. 1153 п. 2, ст. 1155, пост. Пленума ВС № 9 п. 36

Как это работает. Есть два способа, чтобы принять наследство:

  1. Подать заявление нотариусу.
  2. Принять фактически.

Если жена после смерти мужа не пошла к нотариусу, но осталась жить в общей квартире, платила за коммунальные услуги и погасила ипотеку, считается, что она приняла свою часть наследства. Если дочь от первого брака этого мужчины подаст заявление нотариусу, она не сможет сказать, что квартира только ее.

Это помогает тем, кто не знал о правильном оформлении наследства или пропустил срок. Можно доказать, что наследство принято фактически, — тогда получится зарегистрировать право собственности. Если доказать не получится, можно остаться без имущества.

Например, дочь пропустила срок и не обратилась к нотариусу, хотя у нее была доля в квартире отца. В этой квартире она не жила, за коммунальные услуги не платила, кредиты родителя не погашала и объявилась только после смерти. Зато она получила пособие на погребение и компенсацию расходов на похороны.

Иногда наследник, даже зная о том, что ему может принадлежать часть имущества умершего по закону или по завещанию, сознательно не принимает его. Для таких действий может быть множество причин, начиная от взаимоотношений наследодателя и претендента, и заканчивая нежеланием тратить время и средства на оформление, например, если в наследственной массе нет ничего, что может заинтересовать наследника.

Также часто гражданин умышленно не вступает в права наследования из-за наличия у умершего долгов как перед людьми, так и перед учреждениями или государством. В таких ситуациях действительно стоит оценить целесообразность принятия наследства, так как иногда его суммарная стоимость может быть меньше задолженности.

Как поступить, если вы знаете о том, что кто-то из ваших родственников сознательно не принимает наследство. Разобраться с этим вопросом вам поможет юрист агентства «Правосфера». Вы можете круглосуточно получать консультацию любым доступным способом, указанным на сайте: онлайн чат, горячая линия, электронная почта.

Специалисты агентства гарантируют вам законное решение проблемы, оспорить которое будет невозможно. Мы можем подключиться к делу на любом его этапе, даже если оно зашло в тупик, наши сотрудники сумеют исправить ситуацию. Многолетний опыт работы в области юриспруденции и узкая специализация специалистов позволяют нам с уверенностью утверждать: «Мы сможем защитить ваши интересы!»

Обязательно ли вступать в наследство?

Наследование представляет собой переход имущественных прав и обязанностей умершего к его преемникам. По наследству переходят не только квартиры, машины и прочее добро, которое успел нажить гражданин за свою жизнь, но и некоторые обязательства покойного (долги по кредитам, ипотеке и т.д.).

Поэтому, правопреемник может и не вступать в наследственные права, чтобы не обременять себя лишними проблемами.

Сам процесс принятия наследства происходит по двум схемам:

  • Путем подачи заявления нотариусу в шестимесячный срок;
  • Путем фактического вступления в наследство.

Подать заявление в нотариальную контору необходимо строго в отведенный законом срок. Он составляет шесть месяцев с момента смерти родственника. Заявить о своих правах должны те наследники, которые проживали отдельно от наследодателя и претендуют на имущество.

Другое дело, если правопреемник совместно проживал с умершим. Продолжая пользоваться имуществом наследодателя, правопреемник фактически принимает наследство.

Если же человек не хочет получать наследство, то он может отказаться от него. Отказ от наследства может быть выражен как в активной, так и в пассивной форме:

  • Активный отказ означает, что нужно подать нотариусу заявление, в котором выразить отказ от наследственного имущества. До истечения шести месяцев лицо еще может его отозвать, если вдруг изменит свое решение.
  • При пассивном отказе наследник не претендует на наследственное имущество, никуда не обращается, не подает никаких заявлений нотариусу, тем самым пропуская срок для принятия наследства.

Основание. ГК РФ ст. 1152 п. 4, пост. Пленума ВС № 9 п. 96

Как это работает. Допустим, мужчина получил в наследство от своей матери квартиру. Он не успел оформить недвижимость в Росреестре и сам умер. Квартиру должен унаследовать его сын. Но проблема в том, что право отца на квартиру еще не оформлено. Может показаться, что тогда и унаследовать ее нельзя.

На самом деле можно: считается, что имущество принадлежит наследникам с того дня, когда открыто наследство. То есть фактически отец стал владельцем квартиры со дня смерти своей матери. Его право подтверждается свидетельством, а не выпиской из ЕГРН. Сын получит свое свидетельство о праве на наследство: нотариус не имеет права ему отказать. А потом наследник зарегистрирует квартиру в Росреестре на свое имя.

В случае с наследством государственная регистрация не устанавливает право собственности, а только подтверждает его. Теоретически квартиру можно оформить на себя и через год после вступления в наследство: никаких ограничений по срокам нет. Но лучше так не делать, а зафиксировать свое право сразу.

Все спорные вопросы наследственных дел будут разрешаться в Российской Федерации на основании трех основополагающих, кодифицированных актов:

  1. Гражданского кодекса, в части, посвященной наследственным правам;
  2. Налогового кодекса. Его положения, в нашей ситуации регламентируют финансовую сторону — налоговую нагрузку, вопросы оценки стоимости и пошлин;
  3. Гражданско-процессуального кодекса, в случае когда дело об открытом наследстве перейдет в стадию судебного.

Так как наследование, будь то по закону или через посредство завещания, представляет собой гражданско-правовую сделку одностороннего характера, ГК говорит о праве выступающего в качестве преемника, получить наследственную массу имущества или долю в нем, как это может быть сказано в документе наследодателя.

Если возникают сомнения относительно преемственности, а именно — можно ли не вступать в наследство, законодательство подчеркивает, что обязанности принимать на себя данный статус у гражданина нет.

Несмотря на уведомительный характер процедуры и отсутствие законодательной необходимости письменно удостоверить свое намерение отказаться от имущества, во многих случаях бездействие потенциального наследника может затем трактоваться не в его пользу — идет ли речь о его намерении вступить или отказаться от наследства.

Необходимо остановиться на нескольких, установленных законом исключениях, при которых лицо, признаваемое наследником, не обладает правом отказаться от имущества, а именно:

  1. в случае когда наследство делится по закону и получателю причитается обязательная доля;
  2. если указанный наследник по завещанию — единственный;
  3. когда у лица, есть ребенок/дети, не достигшие 18 лет;
  4. опекающий орган или лицо выступает от имени несовершеннолетнего наследника.

В этих случаях, при открытии дела о наследственной массе нотариальный орган обязан уведомить, а лицо-наследник принять положенную ему/ей долю наследства.

Если же данных обстоятельств в деле не имеется, то после того, как нотариус зарегистрирует факт смерти лица-наследодателя, опишет наследуемую массу и сделает все возможное, чтобы поставить в известность всех родственников и иных наследников, получивший информацию об этом один или несколько бенефициаров могут в установленном порядке отказаться от вступления в наследство.

Сделать это возможно как, безусловно, так и с передачей своей наследственной доли в пользу других лиц.

При этом передавать долевую часть лицу, не являющемуся наследником, закон запрещает. Официальная отказная процедура также происходит через нотариуса. После того как уведомление получено, гражданин, не желающий становиться преемником должен прибыть или передать соответствующему нотариальному органу, открывшему дело о наследстве свое письменное заявление.

Предлагаем ознакомиться  Долг по кредиту по наследству в 2020 году

Однако если наследственная масса не обременена, то оформить отказ возможно и после истечения срока — это не так критично, как в случаях, если гражданин желает получить свою долю, но пропустил установленный срок.

В этих ситуациях нотариус вполне может оказать запрашивающему, и он будет должен обращаться в суд, чтобы аргументировать право на продление уведомительного периода. Например, если у него имелись обоснованные серьезные обстоятельства, препятствовавшие подаче заявления вовремя.

Закон отводит для официального отказа от преемства 6-ти месячный период, с момента смерти наследодателя.

Ответ на этот, казалось бы, прямой вопрос, тем не менее, требует определенного уточнения. Оно связано как с самим наследством, так и с формой «невступления». Как уже отмечалось, период, отведенный на принятие решения по наследству, устанавливается с даты открытия дела, и длится 6 месяцев.

  • стать наследником де-юре, то есть представить документы, подтверждающие такое право, например, через родство, и написать у нотариуса заявление о подтверждении приема причитающейся наследственной доли;
  • вступить в права де-факто — например, если в наследстве находится машина или квартира/дом, то начинает оплачивать ее содержание, налоги, осуществлять уход и т.п. Это, однако, не делает его права «привилегированными», и при наличии других наследников, одного фактического приема имущества будет недостаточно. Судебное решение может это оспорить;
  • написать и заверить у нотариального агента свой отказ от признанной за ним доли наследуемого имущества и полностью снять с себя ответственность за него, либо же передать право наследования другому лицу, которое может принять это наследство;
  • не участвовать в наследственной процедуре и по факту «отмолчаться».

И в указанном последнем случае уже это «решение» гражданина будет толковаться нотариальной конторой как отказ после того, как 6-ти месячный период дела о наследственном имуществе закончится.

Дальнейшая ситуация будет развиваться двумя возможными путями.

Если «молчание» было мотивированным, то есть гражданин знал о факте открытия наследства и не собирался получать его, то он лишается доли/долей в пользу других наследников другой очереди. На этом его участие в судьбе имущества прекращается.

По-другому дело может обернуться, если гражданин не успел принять решения в течение срока из-за сложившихся обстоятельств или же не будучи уведомленным о факте смерти наследодателя.

Получить компенсацию деньгами вместо имущества

В указанной ситуации, если отказное свидетельство не было оформлено, основное правило, закрепленное в Гражданском кодексе, позволяет нотариусу передать права на долю в наследстве остальным бенефициарам. В то же время, если гражданин не собирался отказываться от своей части, но по каким-то обстоятельствам не уложился в отведенный по закону период, такое решение будет ущемлением его права.

Отстоять свои права, при наличии подтвержденных сведений, гражданин может через судебную инстанцию.

Фото 2

Ему необходимо показать, что он действительно не знал или не получал сведений об открытом, в том числе и на его имя наследстве, или же у него не было реальной возможности вовремя принять участие в разделе наследственной массы. Подтвержденные таким образом перед судом обстоятельства, обяжут нотариуса и иных наследников к пересмотру имущественных долей.

Это, например, касается недвижимости, даже если она уже была оформлена в собственность другим бенефициаром. Но также может быть и обратная ситуация, которая возникает, если наследственное имущество обременено какими-либо «токсичными» обстоятельствами. Не будем забывать, что наследование является не только правообразующей процедурой.

Оно также налагает на получающих его лиц обязанности по добросовестному уходу и заботе об этом имуществе. Оно передается в полной мере. То есть, нельзя получить наследственное право частично, отказавшись при этом от обязательств, связанных с вещью или недвижимостью, независимо от того — приватизированное или неприватизированное было жилье.

Если наследник не хочет вступать в наследство

Мнение эксперта

Ирина Васильева

Эксперт по гражданскому праву

Неоформленный отказ для судебной инстанции, например, в делах о неоплаченных кредитах или долгах, может обернуться реальной неприятностью, так как суд будет вправе посчитать потенциального преемника— наследником доли или всей массы и обязать к выплате долгового обещания.


Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону:

7 (499) 288-73-46;
8 (800) 600-36-19

Это быстро и бесплатно!

Основание. ГК РФ ст. 1148, ст. 1149

Как это работает. Если нет завещания, имущество делится по закону — обычно поровну между наследниками в порядке очередности. Например, после смерти отца двое детей получат по ½ его квартиры и денег на вкладе.

Когда есть завещание, очередность и родство не имеют значения. Имущество получат те люди, что указаны в завещании. Это могут быть соседи или гражданская жена, даже если у наследодателя есть взрослые родные дети.

Некоторые наследники могут получить часть имущества, хотя по завещанию им ничего не причитается. Такая часть называется обязательной долей. Она положена определенным категориям наследников.

Вот кто получит часть наследства, несмотря на завещание:

  1. Несовершеннолетние дети наследодателя.
  2. Его нетрудоспособные дети, родители и супруг.
  3. Нетрудоспособные наследники по закону, которые были на иждивении минимум год до смерти наследодателя.
  4. Иждивенцы, которые не считаются наследниками по закону, если они нетрудоспособны не менее года и жили с наследодателем.

Всем этим людям положена часть наследства — независимо от завещания. Обязательная доля составит ½ той доли, что причиталась им, если бы имущество распределяли по закону.

Если наследник не хочет вступать в наследство

Например, мужчина оставил завещание в пользу второй жены: отписал ей квартиру, машину, дачу и миллион рублей на вкладе. Но кроме этой жены у него был пятнадцатилетний сын от первого брака — тому по завещанию ничего не досталось. Если мать этого ребенка знает об обязательной доле, она добьется того, чтобы часть квартиры, машины, дачи и денег досталась ее сыну.

Если завещание есть, но детям и нетрудоспособному супругу по нему причитается меньше обязательной доли, они могут увеличить свою часть до законного минимума. Например, отец оставил сыну только 100 тысяч рублей, а недвижимость, машину и 900 тысяч завещал новой жене. Несмотря на волю отца, сын все равно получит больше, чем указано в завещании: всю свою обязательную долю.

Основание. Закон о нотариате ст. 72, ст. 75, СК РФ ст. 38, ст. 39, ГК РФ ст. 1150

Как это работает. Все имущество, которое нажито в браке без брачного договора, — общее. При этом неважно, на кого оно оформлено и кто за него платил. Если квартиру купили в браке, она оформлена только на мужа и даже платил за нее только он, а жена вообще никогда не работала, эта квартира общая.

Допустим, муж умирает. Жена — наследница. Кроме нее есть еще родители-пенсионеры и ребенок мужчины от первого брака. Всего четыре наследника. Но квартиру они поделят не на четыре равных части.

Делить положено так. Сначала жене выделят ее супружескую долю — по закону это ½, потому что все нажитое в браке делится поровну. Половина квартиры хоть и была оформлена на мужа, но принадлежит только жене и в состав наследства не входит. Между наследниками будут делить только ½ — на четыре части. Жена, отец, мать и ребенок получат по ⅛ квартиры. У жены с учетом ее супружеской доли будет ⅝.

Супружескую долю из наследства выделит нотариус. Даже если наследники будут говорить, что вся квартира была оформлена на мужчину, поэтому и делить нужно всю квартиру, — это не так. Супругу положена его доля, на которую он имел право при жизни, а делится только оставшаяся часть. Причем переживший супруг имеет право на свою долю наследства: если ему выделили половину, это не значит, что он уже получил все, что положено.

Есть нюансы с брачным договором. Супруги могут распределить имущество как захотят — не поровну. Но такой договор может действовать в случае развода: в браке все общее и пополам, а при разводе мужу — машина, жене — квартира. А можно распределить имущество уже в браке: например, каждому принадлежит то, что на него оформлено.

Фото 3

Если брачный договор распределяет имущество после развода, то после смерти одного супруга он теряет силу. Если распределение работает уже в браке, тогда имущество пережившего супруга у него и останется. Наследники не смогут на него претендовать.

Например, муж и жена составили брачный договор: квартира сразу принадлежит жене, а машина — мужу. Муж умер, и объявились его родственники: «Дайте нам часть всего имущества, потому что его покупали в браке». Но долю в квартире они не получат: она вся уже в браке принадлежала только супруге. У мужа была только машина — вот ее и поделят.

К сожалению, иногда в этом не разбираются даже суды — знайте свои права и умейте их отстаивать.

Основание. ГК РФ ст. 1175

Предлагаем ознакомиться  Как выселить алкоголика из муниципальной квартиры

Как это работает. В состав наследства может входить не только имущество, но и долги. Например, собственник квартиры умер, но не успел погасить микрокредиты. Долги по займам тоже войдут в состав наследства.

Наследники, которые захотят получить часть квартиры, должны погашать долги. Обойтись без выплаты займов не получится: или принимайте все наследство с долгами, или отказывайтесь от квартиры.

Но каждый из наследников должен выплатить только сумму, которая равна или пропорциональна стоимости его части наследства. Если долгов больше, погашать их все необязательно.

Если машина стоит 500 тысяч рублей, а кредитов на миллион, единственный наследник должен отдать только 500 тысяч, а не весь долг. Он получит машину, а остаток долга выплачивать не обязан. Кредиторы не могут прийти и сказать: «Вы же унаследовали все имущество — погашайте все долги». А если наследнику досталась четверть имущества, он должен выплатить ¼ от всех долгов — в пределах своей доли наследства.

Это работает и в том случае, когда после смерти не осталось никакого имущества, зато есть долги. Например, если сын умер и мать узнала, что у него кредитная карта на 300 тысяч рублей. Наследства у сына не было — мать его не принимала. Ей могут звонить из банка: «Погасите долг за своего сына». Но платить по долгам умершего сына мать не обязана: достаточно написать в банк пояснение и приложить свидетельство о смерти, чтобы кредиторы перестали беспокоить.

Основание. Пост. Пленума ВС № 9 п. 14, ГК РФ ст. 1112, 1175 п. 1, СК РФ ст. 120

Как это работает. Обязанность платить алименты связана с личностью наследодателя. Поэтому она не переходит по наследству. Если отец должен был платить алименты ребенку от первого брака, после смерти мужчины наследники не обязаны содержать его сына до 18 лет.

Но если тот же отец до смерти накопил долг по алиментам, этот долг войдет в состав наследства. То есть наследники обязаны выплатить его — полностью или частично, в зависимости от своей доли. Или отдать часть имущества в счет долга.

Вот реальная история. После смерти отца осталась квартира. Двое сыновей вступили в наследство: одному досталось ¾, другому — ¼. Отец должен был платить алименты тому сыну, которому завещал большую часть квартиры, но не платил. К моменту смерти накопилось 740 тысяч рублей долга. Сын подал в суд на своего брата, чтобы тот, как наследник ¼ части имущества, погасил четверть долга по алиментам — 185 тысяч рублей. И выиграл.

В результате этот долг может быть почти равен стоимости ¼ квартиры, и одному из сыновей придется отдать свою долю в счет долга отца по алиментам. Или выплатить его деньгами.

Основание. ГК РФ ст. 252, ст. 1164, ст. 1165, ст. 1168, ст. 1169, ст. 1170

Как это работает. Если в состав наследства входит неделимое имущество — например однокомнатная квартира или автомобиль, — его можно отдать одному наследнику, а другие получат компенсацию деньгами. Об этом нужно договариваться.

Но даже если договориться не получилось, у некоторых наследников есть преимущественное право на неделимое имущество. Например, оно есть у супруги умершего мужчины, если у них было право общей собственности на квартиру. После смерти мужа половина квартиры стала наследством и дети от первого брака могут претендовать на имущество отца. Но квартиру разделить нельзя, поэтому она останется у жены, а дети получат деньги в счет своих долей. Компенсацию будет выплачивать жена.

Кому перейдет имущество, если наследник отказался от него

Отказная доля переходит всем другим наследникам. Немаловажную роль играет при этом наличие завещания. Если имеется завещание и один из наследников оказался от имущества, то его доля переходит остальным наследникам, указанным в завещании.

Фото 4

Если завещание было составлено в пользу одного человека, то отказная доля переходит наследникам по закону. В том случае, если завещания не существует, отказная часть распределяется между законными наследниками одной очереди.

Бывает такое, что единственный наследник по завещанию или по закону не желает получать наследство. Кому в таком случае переходит имущество? Такое имущество переходит в собственность государства или муниципалитета.

Последний момент, на котором необходимо остановиться в рассматриваемой ситуации — что будет с долей наследственной массы, если один или все наследники решили не принимать ее и написали отказные письма, заверив их у нотариального агента.

При этом возможен следующий исход дела. Когда, воспользовавшись своим правом, от доли в наследуемом имуществе отказывается один из наследников, вне зависимости от того, по закону или по завещанию, предоставленная ему часть в равной пропорции распределяется между остальными причастными к наследству гражданами, в порядке, предусмотренному их очередностью.

Однако не будем забывать, об указанном ранее праве гражданина отказаться в чью-то пользу — в этом случае, его часть наследуемой массы перераспределяться не будет, но полностью перейдет указанному им лицу.

Например, после смерти наследодателя, один из двух его сыновей отказывается от своей доли в пользу собственного ребенка, то есть внука наследодателя — тогда второй сын и его семья, как наследники будут не вправе претендовать на долю брата.

Наконец, существуют и такие случаи, когда от наследуемого имущества отказались все потенциальные преемники или же, что бывает часто, по окончании срока наследственного дела, никто из них не объявился.

При таких обстоятельствах нотариальная контора-распорядитель объявляет данное имущество выморочным.

Фото 5

Данное решение, также может оспариваться в судебной инстанции, если наследник не оформил официальный отказ, но, как посчитал нотариус «промолчал» или вовремя не уведомил его о вступлении в наследственное право.

Таким образом, российское законодательство дает на поставленный нами вопрос утвердительный ответ. Действительно, обязанности официально выражать свой отказ от участия в наследственной массе нет, и в некоторых случаях «молчания» будет достаточно, для отклонения наследства.

Однако при определенных обстоятельствах оно может обернуться для гражданина и неприятными последствиями, включая, в том числе, судебные разбирательства.

Оспорить завещание или признать других наследников недостойными

Основание. ГК РФ ст. 1117, ст. 1131

Как это работает. Некоторые наследники хоть и имеют право на часть имущества по закону или завещанию, но не получат его. Так случится, если:

  1. кто-то оспорит завещание;
  2. наследника признают недостойным.

Вот в каких случаях наследников можно признать недостойными:

  1. Наследство пытаются получить незаконным путем. Например, кто-то подделал завещание или заставил его написать. Эти обстоятельства нужно подтверждать приговором или решением суда.
  2. Родителей лишили родительских прав. Тогда они не смогут унаследовать имущество детей по закону. Достаточно предъявить документ о лишении прав нотариусу.
  3. Наследник злостно уклонялся от содержания наследодателя, хотя по закону должен был помогать. Например, отец в старости потребовал алименты от сына, а тот их не платит. Когда придет время, сына могут признать недостойным наследником и он останется без родительской квартиры. Не общаться и не звонить — это не злостное уклонение. Не давать денег и скрывать место работы от пристава — злостное.

Если наследника признали недостойным, его часть имущества распределят между другими наследниками — по закону или по завещанию.

Еще завещание можно оспорить. Например, если доказать, что наследодатель не понимал, что делает, болел, был пьян или его заставили. Это нужно делать в суде. Если все получится, завещание признают недействительным и имущество распределят по закону.

Например, дочь узнала, что отец за два месяца до смерти оставил завещание на имя сотрудницы соцзащиты. При этом нотариус приезжал на дом, а мужчина был после инсульта — он тяжело болел и принимал серьезные лекарства. Это повод признать отца недееспособным или доказать, что он не отдавал отчет в своих действиях.

Фото 6

Как это работает. Наследники могут договориться между собой и поделить имущество не как написано в завещании или свидетельствах, а как они сами договорятся. Для этого заключают соглашение.

По такому соглашению движимое имущество можно поделить даже до того, как нотариус выдаст всем свидетельства. Например, мебель, посуду, драгоценности или наличные деньги дети могут поделить сами — как захотят. При условии, что они все согласны. Допустим, одному наследнику достанется старинный сервиз, другому — колье, третьему — картины. Тогда не придется думать, как поделить каждый предмет на троих.

Недвижимость можно поделить только после того, как нотариус выдаст каждому свидетельство о праве на наследство. Для регистрации права собственности понадобится свидетельство от нотариуса и соглашение. Причем в свидетельстве может быть одно распределение, а в соглашении — другое.

Что делать, когда наследник отказывается от наследства?

Если претендент на имущество умершего умышленно уклоняется от его принятия, то по закону никто не может принудить его это сделать. В такой ситуации доля отказавшегося гражданина делится между остальными претендентами по закону, даже в том случае, когда человек должен был получить имущество по завещанию.

Предлагаем ознакомиться  Что мне сделать чтобы алименты мне не сократили

Важно! Претендент на наследство вправе просто игнорировать возможность принятия имущества, он не обязан писать официальный отказ. В случае, когда наследник не объявляет о своем желании принять наследство в течение отведенного законом срока – полгода, то он автоматически теряет свое право на получение имущества умершего.

Иногда наследник не вступает в наследство по общепринятому правилу, то есть, подав заявление юристу, однако, по сути, он принимает его.

Пример. После смерти матери дочь, проживающая вместе с ней в квартире, продолжала там жить, сделала ремонт и оплачивала коммунальные услуги и погасила оставшийся кредит матери, который она брала на приобретение недвижимости. При этом дочь не заявляла в установленном порядке о своем праве на наследство, тогда как ее брат, сделал это.

Основание. ГК РФ ст. 1157, ст. 1158, ст. 1161, ст. 1175

Как это работает. Если наследник не хочет получать наследство, он может от него отказаться. Например, если вместе с имуществом в состав наследства входят еще и долги: в таком наследстве может не быть смысла.

Или выяснилось, что есть завещательное возложение: бабушка завещала квартиру внуку, но при условии, что тот должен заботиться о ее сорока кошках и помогать приюту для бездомных животных. Сын живет за границей и не любит животных. Он отказывается от наследства, чтобы не принимать на себя обязательства ради маленькой квартиры в старом доме.

Еще отказаться от наследства можно в пользу других людей. Например, после смерти женщины остался старенький домик. Наследники — четверо взрослых детей, у каждого есть жилье, а домик им не нужен. Зато старший сын много лет заботился о матери, готов отремонтировать дом и сохранить его как родовое гнездо. Трое детей могут отказаться от наследства в пользу брата, чтобы весь дом достался ему одному.

Чтобы отказаться от наследства, нужно подать нотариусу заявление. Это можно сделать хоть на следующий день после того, как оно откроется. По умолчанию на отказ есть шесть месяцев. Отменить решение будет невозможно — и отказываться придется вообще от всего наследства, а не от какой-то части. Например, забрать квартиру и отказаться от ипотеки нельзя.

Зачастую граждане отказываются принимать наследство по той причине, что у умершего были долги. В соответствии со ст. 1175 ГК правопреемники отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости унаследованного имущества.

Наиболее распространенной ситуацией, когда наследник должен вернуть долги покойного, является ипотечный кредит.

Например, при жизни гражданин оформил ипотеку на квартиру и полностью не успел ее погасить. После его смерти финансовые обязательства перед кредиторами несут наследники. И у кредитора соответственно возникает право требования долгов с них. Денежные средства по кредиту каждый наследник должен возвратить в части, пропорциональной доли полученного наследства.

Если ипотечная квартира была поделена между тремя наследниками (по 1/3 доли каждому), то сумма долга соответственно делится на три части.

Однако, в законе есть оговорка: наследники несут солидарную ответственность по долгам. Это означает, что кредитор вправе требовать средства от всех наследников одновременно или каждого из них по отдельности, а если один из наследников не погасит свою часть, кредитор может требовать недополученные средства с остальных.

Восстановить срок для принятия наследства

Основание. ГК РФ ст. 205, ст. 1155 п. 1, пост. Пленума ВС № 9 п. 40

Как это работает. Наследство нужно принять в течение шести месяцев. Если пропустить этот срок, ничего не достанется: все поделят между теми наследниками, что успели подать заявление или как-то заботились об имуществе — то есть приняли его фактически.

Если один наследник вовремя все оформил, а другие опомнились через год, с ними можно не делиться. Даже если они были родными по крови и просто не знали о смерти родственника.

Такие наследники могут попытаться восстановить срок, чтобы принять наследство, но это придется делать через суд — и нет гарантии, что получится.

Основание. ГК РФ ст. 1155

Как это работает. Наследство нужно принять в течение шести месяцев. Если этот срок пропустили, есть шанс его восстановить и все равно получить часть имущества.

Чтобы восстановить срок, нужно получить согласие всех остальных наследников или идти в суд.

Вот какие условия должны соблюдаться одновременно, чтобы восстановить срок через суд:

  1. Наследник не знал и не должен был знать, что открылось наследство. Или у него были уважительные причины, например тяжелая болезнь.
  2. Прошло не больше шести месяцев после того, как причины для пропуска срока удалось устранить. Если пропустить и этот срок, его восстановить уже не получится.

Если наследник просто не разобрался в законах и не знал о сроках для оформления наследства, срок ему не восстановят: это не считается уважительной причиной. И если новая жена отца не рассказала дочерям о его смерти, а сами они не звонили, это тоже не повод восстановить срок.

Но если брат был в командировке за границей и не успел подать заявление нотариусу, он может договориться со своими сестрами, чтобы его тоже приняли в состав наследников, хотя прошло больше полугода. Если сестры согласятся, нотариус выдаст брату свидетельство о праве на наследство даже без суда и заново распределит доли в имуществе.

Оформить недвижимость, даже если наследодатель не успел зарегистрировать право на нее

Как это работает. В наследство можно получить не только квартиру, но и имущественный вычет, который был положен ее владельцу при жизни. Точнее, в наследственную массу включается налог, который можно вернуть благодаря вычету.

Например, мама взяла ипотеку, купила квартиру и умерла. До своей смерти она успела подать документы на имущественный вычет, но не успела его получить. Эти деньги сможет получить ее дочь, как наследница.

Вот какие условия должны совпасть, чтобы наследники могли вернуть НДФЛ:

  1. У наследодателя было право на вычет.
  2. Он подал декларацию и заявил об этом праве.
  3. Налоговая не успела перечислить НДФЛ.

Тогда налог, который должен был получить умерший собственник, перейдет наследникам. Но если право на вычет было, а собственник о нем не заявил, наследники не смогут получить за него налог. И заявить вычет за квартиру, которую получили в наследство, они тоже не смогут.

Не платить налог с дохода в виде унаследованного имущества

Основание. НК РФ ст. 217 п. 18

Как это работает. Когда наследник принимает наследство, он получает доход. По закону с дохода нужно платить НДФЛ, но не в случае с унаследованной квартирой или машиной. Такое имущество полностью освобождено от налога.

При этом неважно, кто именно оставил наследство: родственник или нет. Это влияет только на налог при дарении, а при наследовании НДФЛ никогда не будет.

Если двоюродная тетя завещала племяннику квартиру в Москве за 10 млн рублей, племянник ничего не заплатит в бюджет. Подавать декларацию о доходе в виде квартиры тоже не нужно.

Основание. НК РФ ст. 217.1 п. 3, СК РФ ст. 34, определение КС № 444-О

Как это работает. При продаже имущества нужно платить налог. Но есть случаи, когда НДФЛ не начислят. Один из них — продажа позже минимального срока владения.

Минимальный срок владения зависит от того, когда и каким способом продавец имущества получил его в свое время. Например, для квартиры, которую купили в 2016 году или позже, минимальный срок составляет пять лет. Если она подорожала, в 2019 году ее нельзя продать вообще без налога.

Но для квартир, которые достались в наследство, минимальный срок владения — всегда три года. Этот срок начинают считать не с момента оформления права собственности, а со дня смерти наследодателя. То есть с того дня, когда открылось наследство.

Например, бабушка умерла 20 августа 2016 года. В этот день открылось наследство. Внук принял его 30 января 2017 года. А право собственности на квартиру оформил 1 марта 2017 года. В сентябре 2019 года он продал эту квартиру. Подавать декларацию и платить налог внуку не придется. Хотя с момента оформления права собственности прошло два с половиной года, но со дня открытия наследства — уже три года. Минимальный срок владения выдержан, делиться с государством не нужно.

Если продать унаследованное имущество раньше минимального срока, налога тоже может не быть. Или он станет гораздо меньше благодаря вычету. При продаже любого имущества можно использовать вычет без подтверждения расходов:

  • на недвижимость — 1 000 000 Р;
  • на другое имущество — 250 000 Р.

Например, сын получил в наследство от отца Рено Логан и сразу решил его продать. Машина стоит 250 000 Р, но налог с этой суммы сын не заплатит: он уменьшит свой доход на вычет в таком же размере. Декларацию подаст, а деньги не потеряет.

Еще один особый случай — для супругов. Если квартиру купили в браке и оформили на мужа, после его смерти жена вступит в наследство. Минимальный срок владения для жены будет считаться не со дня смерти, а с того дня, когда муж стал собственником. Например, муж владел общей квартирой в течение пяти лет до смерти. Когда жена вступит в наследство, она сможет сразу ее продать без налога и декларации.

Оцените статью
Толпар СПБ
Adblock detector